Общие положения о наследовании
Прежде чем перейти к основным положениям о наследстве приведем нормативно-правовую базу, регулирующую данную тему. Основным нормативно-правовым актом является Гражданский кодекс, точнее его пятый раздел «Наследственное право» (статьи 1110 – 1185). В дополнение к ГК РФ с целью разрешения возникающих по наследству вопросов было принято Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 мая 2012 г. N 9 «О судебной практике по делам о наследовании». Существуют и иные нормативные документы, которые косвенно затрагивают положения о наследовании, например, ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», Основы законодательства Российской Федерации о нотариате, Семейный кодекс, Жилищный кодекс, а также иные. Именно эти нормативно-правовые акты помогут нам в рассмотрении вопросов наследования.
Что такое наследство?
Рассмотрение вопросов по наследованию мы начнем с понятия наследования, которое закреплено в п 1. ст. 1110 ГК РФ: при наследовании имущество умершего (наследство, наследственное имущество) переходит к другим лицам в порядке универсального правопреемства, то есть в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент, если из правил ГК не следует иное.
Наследодатель после своей смерти в качестве наследства может оставить следующее имущество:
- денежные средства;
- ценные бумаги;
- иные вещи.
Но, помимо овеществленных предметов наследодатель также может оставить в качестве наследства права и обязанности. Конечно, не любые права и обязанности могут выступать предметом наследства. Законодатель установил перечень прав и обязанностей, могущих выступать как наследство, и перечень тех, которые не могут являться таковыми.
Итак, права и обязанности, которые могут выступать предметом наследства: имущественные права (в том числе права, вытекающие из договоров, заключенных наследодателем, если иное не предусмотрено законом или договором; исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности или на средства индивидуализации; права на получение присужденных наследодателю, но не полученных им денежных сумм);
имущественные обязанности, в том числе долги в пределах стоимости перешедшего к наследникам наследственного имущества.
Права и обязанности, которые не могут быть переданы по наследству: неразрывно связанные с личностью наследодателя, в частности право на алименты, право на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина, а также права и обязанности, переход которых в порядке наследования не допускается законодательством.
Вышеприведенный перечень нашел отражение в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 29 мая 2012 г. N 9 «О судебной практике по делам о наследовании».
Любое наследство будет считаться открытым только с момента смерти наследодателя. Если наследодатель признается умершим по решению суда, то соответственно, датой открытия наследства будет являться дата вступления в силу решения суда.
Место открытия наследства
Разобравшись с предметом и временем открытия наследства перейдем к положениям о месте открытия наследства, которое законодатель определил как последнее место жительства наследодателя, что на наш взгляд является вполне логичным и разумным.
На сегодняшний день не любое лицо может выступать в качестве наследника, для понимания этого законодатель ввел понятие «недостойный наследник» и посвятил ему ст. 1157 ГК РФ. В качестве наследников могут выступать не только физические и юридические лица, но и Российская Федерация, её субъекты и муниципальные образования, а также иностранные государства и международные организации. Зачастую так и случается, что у наследодателя отсутствуют наследники и при жизни не было составлено завещание, или срок вступления в наследство пропущен, восстанавливать его приходится в судебном порядке и стороной выступает государство в лице компетентных органов, тогда наследство признается выморочным и переходит к государству (во втором примере в случае отказа в удовлетворении исковых требований).
Упомянув о сроке вступления в наследство сразу же отметим, что он четко обозначен законодателем и равняется шести месяцам.
В Гражданском кодексе установлены возможные варианты наследования, к которым относятся:
1) наследование по закону
2) наследование по завещанию
3) наследование по наследственному договору.
Наследование по наследственному договору является новым основанием для российской практики. По своей сущности наследственный договор имеет сходство с завещанием, а разница в том, что в одностороннем порядке распоряжение отменить невозможно.
На современном этапе распространение получили наследование по завещанию и наследование по закону, каждое из которых мы рассмотрели в статье ниже.
Принятие наследства
При рассмотрении основных положений наследования нельзя не затронуть тему принятия наследства.
Для того, чтобы стать полноправным владельцем наследства необходимо его принять. Это возможно сделать следующими способами (оба способа необходимо предпринять в течение шести месяцев):
- записаться на прием в нотариальную контору и затем с необходимыми документами посетить ее;
- осуществить фактические действия по принятию наследства, но с последующим обращением к нотариусу.
В соответствии с законодательством к фактическим действиям могут быть отнесены:
- вступление во владение или в управление наследственным имуществом;
- принятие мер по сохранению наследственного имущества, защите его от посягательств или притязаний третьих лиц;
- произведение за свой счет расходов на содержание наследственного имущества;
- оплата за свой счет долгов наследодателя или получение от третьих лиц причитавшихся наследодателю денежных средств.
Данный перечень является открытым и не ограничивается вышеперечисленными действиями.
Что касается размера наследства, то мы помним, что принять часть наследства и отказаться от другой мы не можем. Если наследник принял решение отказаться от наследства, то отказ распространяется на все наследство, тоже самое происходит и с принятием.
Наследование по завещанию
Достаточно часто наследодатель при жизни составляет завещание, чтобы избежать возможные споры и конфликты между наследниками по вопросу деления предмета наследства. В качестве наследодателя может выступать как один гражданин, так и двое, например, супруги. Независимо от количества наследодателей важным условием при заключении завещания является дееспособность, причем наследодатель должен быть полностью дееспособным, ограничение дееспособности не допускается. Невозможно и заключение завещания через представителя, только личное участие.
Ни для кого ни секрет, что завещание подлежит заверению нотариусом, а также в последующем хранится у него. В момент составления завещания наследодатель должен самостоятельно подписать его, никто не вправе делать это за него. В случае, если по причине болезни или иным причинам наследодатель не может написать завещание собственноручно, то за него это делает нотариус, но подписывает только наследодатель.
Наследодатель имеет право оставить в качестве наследства любое имущество и любым лицам, но при этом не забываем, что несовершеннолетние дети или нетрудоспособные дети/родители/супруг/иждивенцы в любом случае должны выступать наследниками. Если в завещании не отражены обязательные доли для вышеперечисленных лиц, то согласно нормам закона, они наследуют не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону. Также наследодатель может по своему решению не включать кого-либо из наследников в наследство.
Нельзя не отметить, что законодателем введено понятие «Тайна завещания», которому посвящена отдельная статья. Согласно этой статье нотариус, а также лица, которые присутствовали в момент заключения завещания, и иные лица, которым в виду их деятельности доступна информация о завещании, не могут распространять сведения о содержании завещания, о его заключении, изменении, отмене. Если такие сведения все же будут разглашены, то законодатель предусмотрел возможность компенсации морального вреда.
На случай, если наследник, указанный в завещании, откажется от наследства, умрет, или по каким-либо причинам не примет его, то наследодатель может указать в завещании еще одно лицо, так сказать, подназначить наследника. Это второе лицо как раз и будет наследовать завещанное имущество, если основной наследник не примет его.
Наследование по закону
Возможны и такие ситуации, когда в силу каких-либо обстоятельств наследодатель не смог при жизни составить завещание и вот тогда наследование осуществляется на основании закона.
Наследниками по закону признаются родственники наследодателя, наследующие в порядке очередности, которая зависит от степени родства. Лица, входящие в конкретную очередь наследников, определены в ст. 1142-1145 ГК РФ, поэтому перечислять их мы не будем.
Наследник каждой очереди может наследовать только в том случае, если наследников предыдущей очереди нет. Если, например, у наследодателя есть сын, супруга или родители, которые относятся к наследникам первом очереди, и они не отказываются от наследства, готовы принять его, то, соответственно, наследники второй очереди не наследуют.
Может быть и такое, когда наследник умирает до открытия наследства или в одно время с наследодателем, при таких обстоятельствах доля наследника переходит к его потомкам.
Это правило не распространяется на наследников, которые были лишены наследства наследодателем.
Признание завещания недействительным
Если кто-то из наследников считает, что завещанием ущемлены его законные права и интересы, то он всегда сможет признать его недействительным в судебном порядке, если для этого на самом деле имеются основания. Если завещание признается недействительным в судебном порядке, то оно будет признаваться оспоримым завещанием. Если завещание признается недействительным независимо от признания судом, то оно считается ничтожным.
Признание завещания недействительным независимо от основания возможно только после открытия наследства.
Завещание считается ничтожным по следующим основаниям:
- в момент составления и подписания завещания наследодатель не обладал полной дееспособностью;
- завещание было подписано представителем наследодателя;
- отсутствие свидетелей при составлении закрытого завещания.
При этом ничтожным завещание будет считаться независимо от того признал ли его суд таковы, оно является ничтожным в силу закона.
Признать завещание недействительным в судебном порядке по основанию оспоримости можно ввиду следующих причин:
Эти перечни основания не являются закрытыми, оспорить завещание возможно и по иным основаниям.
Для того, чтобы инициировать судебный процесс оспаривания завещания необходимо совершить следующий порядок действий:
- собрать нужные документы, которые подтвердят основания для оспаривания и будут выступать доказательственной базой в суде:
- подготовить исковое заявление с приложением документов и подать его в суд. В исковом заявлении нужно подробно и грамотно изложить обстоятельства возникшей ситуации и основания для оспаривания завещания, подкрепить это можно примерами из судебной практики и ссылками на нормы законодательства;
- присутствовать на судебном заседании.
Подать исковое заявление о признании завещания недействительным в суд возможно в следующие сроки:
- в течение одного года, если завещание признается оспоримым;
- в течение трех лет, если завещание признается ничтожным.
Это срок начинает течь с момента, когда завещание признано открытым или с момента, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушенном праве.
Итог признания завещания недействительным отражен в ст. 167 ГК РФ, которая гласит, что недействительная сделка не влечет юридических последствий, за исключением тех, которые связаны с ее недействительностью. Например, наследодатель завещал наследнику недвижимость, который уже принял ее, пользуется и распоряжается. Затем в судебном порядке завещание было признано недействительным, тогда правомочия наследника в отношении недвижимости прекращаются.